Интеллектуальная собственность является разновидностью информации. Интеллектуальная собственность: понятие, виды и защита

Сначала было слово. Дело было потом. И если считать, что слово - это результат интеллектуальной деятельности, то вряд ли кто-то будет спорить относительно роли достижений умственного труда, как движущей силы истории. Вот здесь и напрашивается вывод, что у общества нет права называться цивилизованным, если не потрудится над созданием соответствующих условий для динамичного развития науки, культуры и техники.

Особым толчком для процветания творчества и инноваций, служит законодательно закреплённое право на интеллектуальную собственность, её адекватную оценку и защиту в интересах автора и других правообладателей.

Что такое интеллектуальная собственность

Что же подразумевается под юридическим термином «интеллектуальная собственность»? Это понятие следует воспринимать, как совокупность прав автора и других правообладателей, позволяющих распоряжаться этими самыми нематериальными объектами, запрещать и разрешать их использование третьими лицами, у которых есть такие намерения.


Относительно перечня видов, подлегающих под. категорию ИС, решение принималось в Конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) , принятой в Стокгольме 14 июля 1967 года. Российская Федерация является участником данной конвенции.

Правом законодательной защиты могут пользоваться самые разные виды ИС:

1. Авторское право, предназначенное регулировать отношения, складывающиеся в случае создания и использования научных работ, а также произведений из области литературы и искусства. Обязательным условием здесь будет существование в объективной форме оригинального результата творческой деятельности.

2. Смежные права представляются произведениям, на которые авторское право не распространяется из-за недостаточности творческого начала. В защите подобного рода нуждаются музыканты-исполнители, создатели фонограмм и эфирного вещания.
3. Патентное право - это система норм правового характера, согласно которым решаются задачи охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Обязательным условием здесь является получение патента.

4. Средства индивидуализации объединяет необходимость правовой защиты маркетинговых обозначений. В эту категорию ИС входят товарные знаки, фирменные наименования, доменные имена, наименования мест происхождения товара.

5. Секреты производства (ноу-хау) - это технологи, знания и умения, не имеющие аналогов. Охрана в этом случае принимает вид режима коммерческой тайны, содержащей преимущества в плане конкурентоспособности. Защита ИС этого вида состоит в ограничении количества посвящённых сотрудников, использовании соглашения о неразглашении, исключении возможности выявления объекта ноу-хау.

6. Нетрадиционные объекты ИС, среди которых можно назвать топологии интегральных микросхем, селекционные достижения.

Объекты права на интеллектуальную собственность

Изобретение

Когда приходится иметь дело с , опираются на п.1 ст.1350 IV ч ., где разъясняется, что в этом качестве могут быть признаны технические решения, указывающие на продукт или способ. Объектом патентования в качестве продукта признаётся: устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных, генетическая конструкция. Как способ будет запатентован процесс, производимый с помощью материальных средств над материальным объектом.

Главными условиями для патентования служат: новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость. Обоснованием новизны считается отсутствие сведений из уровня техники. Изобретательский уровень определяется специалистом, дающим оценку относительно явного отношения к уровню техники. Признание изобретения объектом ИС производится на основании государственной регистрации, обеспечивающий исключительное право сроком на 20 лет.

Полезные модели

Разъяснение всех вопросов относительно , содержится в п.1 ст.1351 IV ч. ГК РФ . При наличии новизны и промышленной применимости, законные права предоставляются техническому решению, связанному с устройством. Патент выдаётся сроком на 10 лет.

Промышленные образцы

Художественно-конструкторские решения, определяющие внешний вид изделий, охраняются в соответствии с п.1 ст.1352 IV ч. ГК РФ , как . Исключительное право использования предоставляется с получением патента, но при условии новизны. Это можно видеть по совокупности существенных признаков, не известных из общедоступных источников сведений до даты приоритета. Оригинальность существенных признаков обусловливается творческим характером особенностей интересующего изделия.

Оформоление прав на интеллектуальную собственность


Все документы

Большинству из нас, о том и не подозревая, приходилось сталкиваться в жизни с вопросами интеллектуальной собственности. Самый распространенный пример – уст...

Интеллектуальная собственность: понятие, виды и защита

От Masterweb

09.06.2018 12:00

Большинству из нас, о том и не подозревая, приходилось сталкиваться в жизни с вопросами интеллектуальной собственности. Самый распространенный пример – установка на компьютер какой-нибудь программы или игры, в процессе которой на экране появляется дополнительное окошко, знакомящее с условиями лицензионного соглашения. Так вот, ставя галочку в пустой клеточке, мы обязуемся не распространять копии этого приложения и пользоваться им по правилам разработчика. Во всех случаях, когда речь идет о лицензии, патенте, товарном знаке и прочих результатах интеллектуальной собственности, складываются общественные отношения, регулируемые отдельной правовой отраслью.

Основные понятия

Все, что производится человеком, так или иначе связано с его интеллектуальной деятельностью. При этом не все плоды его умственного труда можно отнести к категории, на которую распространяется государственно-правовая защита.

Мозговая активность каждого из нас постоянна. Результаты работы мозга могут принимать как идеальную, так и какую-либо объективную материальную форму, что в последнем случае дает все основания для предоставления им юридической охраны. Так, плоды умственной деятельности, приравненные к средствам индивидуализации юридических лиц, работ, услуг, называют интеллектуальной собственностью.

Понятие определяется закрепленным на законодательном уровне временным исключительным или личным неимущественным авторским правом. В случае отнесения конкретного продукта умственной деятельности к данной категории устанавливается авторская монополия на способы его применения. Отечественное законодательство не исключает возможности использования интеллектуальной собственности третьими лицами с разрешения автора.

Объекты собственности, созданные интеллектом человека

Российское законодательство предлагает исчерпывающий перечень таких результатов. Объектами права интеллектуальной собственности являются:

  • научные разработки;
  • литературные произведения;
  • художественное искусство;
  • компьютерные программы для электронно-вычислительных приборов;
  • базы данных;
  • фонограммы;
  • вещание представителей юридического лица, сообщение в эфире радио- или телепередачи;
  • технические и инженерные изобретения;
  • улучшение существующих моделей, промышленных образцов;
  • новые селекционные сорта;
  • интегральные микросхемы;
  • секреты новаторского производства;
  • фирменные названия и товарные знаки;
  • символы обслуживания;
  • наименования мест производства товаров;
  • коммерческие обозначения.

На указанные результаты умственного труда и средства индивидуализации распространяется действие Гражданского кодекса РФ в сфере защиты интеллектуальных прав, в частности ст. 1226 ГК РФ. Некоторые положения подразумевают исключительное право, которое одновременно является имущественным. Действующим Кодексом предусматриваются личные неимущественные и другие права (наследования, использования, владения и др.).

Среди личных неимущественных прав самым распространенным и ярким примером являются права авторства и имени. Нельзя пренебрегать их значимостью – при отсутствии данных полномочий невозможно воспользоваться исключительным правом, что станет естественной преградой для дальнейшего творчества и развития. При этом авторское право может быть передаваться, то есть отчуждаться. Первоначальным законным владельцем прав на интеллектуальную собственность, но после правильно оформленной законной передачи прав на произведения их обладателями могут быть как физические, так и юридические лица.

Что такое авторское право?

Авторским правом считаются возможность владеть и распоряжаться научными, литературными произведениями или объектами искусства. Крайне важно, чтобы статусом автора обладал тот гражданин, который создал продукт. По умолчанию автором произведения признается лицо, сведения о котором указаны на оригинале.

Интересно, что авторское право может распространяться на обнародованные и на необнародованные объекты интеллектуальной деятельности. Чтобы защитить его или воспользоваться авторским правом, федеральный закон не устанавливает требований по поводу регистрации объекта или других формальностей.

Особенностями авторского права РФ можно назвать отсутствие в его положениях упоминаний и официальных трактовок основополагающих понятий. Закон не раскрывает значение таких терминов, как произведение, творчество, объективная форма и др. Следовательно, не исключена более детальная и произвольная трактовка понятий, что может по-разному отражаться на решении споров о правах на продукты интеллектуальных трудов. С одной стороны, это способствует упрощению системы защиты интеллектуальных прав, а с другой – ее существенному усложнению.

Патент на продукт интеллектуального труда

Объектами патентного права можно назвать продукты, созданные в условиях научно-технического прогресса, художественного конструирования. К ним относят изобретения и усовершенствованные модели, промышленные образцы. Указанным объектам, официально отнесенным к категории объектов интеллектуального труда, предоставляется охрана законами РФ.

Чтобы подтвердить свои патентные права, обладателю новаторского предмета следует зарегистрировать свое изобретение, которое может представлять собой как готовый продукт, так и пошагово изложенную технологическую методику его создания. Под продуктом в данном смысле подразумевается техническое устройство, вещество, штамм микроорганизмов, селекционный сорт растения, порода животного и т. д. Вместе с тем изобретение должно быть совершенно новым и целесообразным для использования в производственном процессе.

Промышленным образцом считается охраняемое государством художественно-конструкторское решение. Наибольшее распространение получили объекты, попадающие под сферу патентной защиты, которая регулируется отдельными юридическими нормами.

В ряде случаев эксперты придерживаются скептического мнения по отношению к изобретениям как таковым. Многие специалисты считают, что новаторский подход при разработке технического устройства или промышленной модели не достаточно рационален и эффективен с точки зрения современного производства. При этом выбор охранных механизмов для защиты изобретений является весьма сложным. Способ защиты объекта интеллектуальной деятельности зависит и от срока действия правоохранительной нормы. Полезные модели и образцовые промышленные изобретения зачастую становятся гибким инструментом для решения ряда тактических и стратегических вопросов в развитии промышленности.


Признаки трудов интеллектуальной деятельности

Для того чтобы понять, каким признакам должны отвечать объекты интеллектуальных работ, признанные собственностью конкретного человека, стоит обратиться к теории гражданского права. Юристы выделяют следующие черты:

  • нематериальность;
  • взаимосвязь с отношениями в имущественной сфере;
  • целесообразность;
  • новаторский подход;
  • предоставление охраны законодательством.

Нематериальность

Говоря о первом признаке объектов интеллектуальной собственности, важно понять, что он означает. Речь идет о том, что абсолютно все произведения, изобретения, разработки, иные объекты умственного труда всегда существуют не в материальной, а в исключительной форме. Эта специфическая особенность отличает их от физически ощутимых, то есть материальных объектов права собственности. К движимому или недвижимому имуществу можно прикоснуться, потрогать руками. Таким образом, книжная обложка или мобильный телефон, по своей природе, являются изобретениями, но на самом деле это всего лишь их внешняя оболочка.

Взаимосвязь с отношениями в имущественной сфере

Общность с имущественными отношениями гарантирует, что плоды интеллектуальной деятельности и средства, предназначенные для индивидуализации субъекта, по умолчанию подразумевают у их владельцев наличие особых полномочий. Именно права на объекты умственного труда могут становиться предметом гражданско-правовых отношений, например, при составлении договора купли-продажи, дарения, залога и т. д. В данном контексте и заключается взаимосвязь. Указанная черта создает возможность для отграничения объектов сферы интеллектуальной собственности и нематериальных благ, которыми признается жизнь, здоровье, мораль, достоинство. Ни одно из нематериальных благ не может участвовать в гражданско-правовом обороте и, следовательно, не может выступать объектом сделки.


Целесообразность

Объективная выраженность плодов интеллектуальной деятельности является их не менее значимым признаком. Имеется в виду, что результаты умственного труда выражаются в конкретной материальной вещи. Так, возвращаясь к приведенным ранее в пример мобильному телефону и книжной обложке, важно обратить внимание на тот момент, что сами по себе эти предметы правильнее воспринимать как способы представления исключительного содержания творческих идей и человеческой мысли. Причем государственной охране подлежат не сами вещи, а их уникальность. Так, например, формула изобретения подлежит обязательному оформлению патента.

Новаторский подход

Новизна как характерная черта объекта интеллектуальной деятельности частично дублирует предыдущий признак. Применение новаторского подхода к созданию объекта подразумевает уникальности. Предмет, подлежащий прохождению процедуры оформления патента, не должен быть известным другим лицам в прошлом. При этом принцип новизны для объектов интеллектуальной деятельности, относящихся к категории авторского и патентного права, имеет существенные различия. Это вызвано рядом особенностей юридического регулирования каждой сферы.

Охрана государством

Предоставление законной охраны интеллектуальной собственности имеет огромную значимость и вытекает из всех предыдущих характеристик. Для субъектов отношений в сфере защиты интеллектуальной деятельности принципиально важно, что российское законодательство четко определяет конкретный список объектов, которые могут относиться к соответствующей категории. К слову, более широкий перечень предметов, которые могли бы считаться продуктом интеллектуальной деятельности, содержится в международных конвенциях. Но, несмотря на это, следует понимать, что под государственно-правовым покровительством могут находиться только те позиции, которые утверждены федеральными законами.


Органы власти, регулирующие отношения в сфере интеллектуальных прав

Политика России в отрасли реализации прав на продукты интеллектуальной деятельности основывается на необходимости укрепления конкурентоспособных национальных отраслей промышленности, в том числе предоставления дополнительных гарантий рационального применения бюджетных средств, инвестируемых в научно-исследовательскую и технологическую сферу. Базовые принципы реализуются путем определения интересов и приоритетов государства на международной экономической арене и создания эффективного исполнительного аппарата, первостепенной задачей деятельности которого станет стимулирование предприятий на создание и внедрение новейших изобретений на практике.

Главным госорганом, осуществляющим регулирование отношений в сфере интеллектуальных прав, является Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Второе название данной организации – Роспатент. Этот исполнительный орган является правопреемником двух госорганизаций в области оформления патентов на изобретения и средства индивидуализации, а также юридической защиты интересов страны в процессе экономико-правового оборота продуктов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических предприятий, имеющих военизированное, специализированное и другое назначение.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности находится в правительственном ведомстве и прямом подчинении Министерства экономического развития РФ. Основные функции данного госоргана – это:

  • предложение Правительству РФ проектов решений по вопросам, относящимся к полномочиям Роспатента;
  • представление проекта плана и прогнозных показателей работы данной структуры;
  • издание правил оформления документов на государственную регистрацию объектов интеллектуального права;
  • обобщение практики применения норм законов РФ и подготовка предложений по усовершенствованию законодательной базы в установленной сфере отношений.

В области государственного управления интеллектуальной собственностью Роспатент осуществляет государственную регистрацию изобретений и промышленных образцов, информационных систем для электронно-вычислительной техники. Наиболее распространенными объектами регистрации являются знаки обслуживания, товаров и прочие средства индивидуализации. Интеллектуальной собственностью являются и базы данных, топологий микросхем. Роспатент также занимается выдачей соответствующих патентов и свидетельств о регистрации продуктов интеллектуальной деятельности, их дубликатов в соответствии с регламентированным порядком.

Где хранится информация о владельцах интеллектуальных прав

Для осуществления контроля и защиты правообладателей был создан Реестр интеллектуальной собственности. По сути, данный ресурс является важным инструментом, закрепленным на законодательном уровне. Реестр объектов интеллектуальной представляет собой сложную двухуровневую систему: помимо базы, действующей исключительно на территории России, функционирует Единый реестр Таможенного союза.


Ведение Реестра относится к полномочиям вышеуказанной Федеральной службы. Основанием для внесения объекта интеллектуальной деятельности в данную базу считается заявление правообладателя. Общие правила для регистрации продуктов в единый регламентированы ст. 385 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Заявить о необходимости внесения сведений можно в отношении:

  • авторских прав на конкретный продукт интеллектуальной деятельности;
  • объектов смежных прав;
  • товарных знаков;
  • наименований мест производства продукции.

Документ направляется в Федеральную службу интеллектуальной собственности на любом языке, но в случае подачи заявления на иностранном языке потребуется нотариальный перевод на русский. Кроме того, потребуется собрать пакет дополнительных документов:

  • подтверждающих наличие прав у заявителя на представленный продукт;
  • дублирующих сведения о регистрации в Роспатенте;
  • генеральной доверенности в случае представления интересов правообладателя третьим лицом.

На данный момент Реестр интеллектуальной собственности проходит техническую модернизацию с целью упрощения механизма внесения сведений.

Виды договоров о передаче прав на продукт интеллектуального труда

В соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, право организации на интеллектуальную собственность может быть передано третьим лицам. Также не исключается возможность расширения перечня полномочий последних. Для этого потребуется правильно оформить согласие. Договор на интеллектуальную собственность может подразумевать как передачу (уступку) абсолютного права, так и предоставление лицензии на использование объектов.


При заключении соглашения об уступке возможности распоряжаться результатами умственной деятельности все права переходят правопреемнику, который приобретает статус правообладателя со всеми вытекающими отсюда последствиями. В сравнении с лицензионными соглашениями, договор передачи подразумевает смену правообладателя с последующей уступкой всех исключительных прав. При этом право использовать товарный знак может передавать только на определенную долю зарегистрированных товаров.

С передачей товарного знака у нового владельца появляется возможность самостоятельно разрешать или запрещать применение третьим лицам данного объекта интеллектуальной собственности. Федеральные законы, регулирующие отношения при уступке товарного знака, не выставляют требований новому владельцу о производстве продукции надлежащего качества, в отличие от лицензионного соглашения.

Улица Киевян, 16 0016 Армения, Ереван +374 11 233 255

Наверное, вы хоть раз сталкивались с такой надписью на Youtube, как «видео заблокировано правообладателем». В подобных случаях остаётся только раздражённо вздыхать и восклицать, что, мол, «эти правообладатели дышать свободно не дают». Но когда пишешь, создаёшь что-то, сам сталкиваешься с пиратством, уже находишься по другую сторону баррикад. Действительно, в чём же логика? Если нравится, к примеру, певец, то почему бы не поддержать его материально, купив новый альбом? Выручка исполнителей очень страдает от нелегального копирования и распространения песен. В конце концов может дойти до того, что продолжать карьеру будет нерентабельно. Чтобы деятели культуры (писатели, художники и остальные профессии) смогли отстоять права и остановить потерю выручки, существует понятие «интеллектуальная собственность». И она защищается законом.

Что такое интеллектуальная собственность

Интеллектуальная собственность - это законодательно защищённое право лица (физического или юридического) на продукт умственной деятельности. Допустим, писатель написал роман и заключил с кинематографической компанией договор, разрешающий использование в новом фильме сюжета этой книги. Тогда обе стороны - писатель и киношники - будут являться субъектами права интеллектуальной собственности. Писатель (автор, исполнитель, изобретатель…) называется творцом. Кинокомпания или другие лица, заинтересованные в извлечении выгоды из его собственности и заключившие с ним договор, называются правообладателями. Объект правоотношений - это право на произведение (картину, статью, фильм…). В данном случае - на заимствование сюжета книги.

Но творением нельзя назвать все вещи. Понятие «интеллектуальная собственность» применимо только к таким объектам:

  • литературе, научным трудам и произведениям искусства;
  • репортажам и телевизионным программам;
  • звукозаписям и другой исполнительской деятельности;
  • изобретениям, технологиям, коммерческим тайнам (ноу-хау);
  • промышленным образцам - существенным усовершенствованиям работы или дизайна уже существующих изделий;
  • товарным маркам, эмблемам и другим фирменным обозначениям;
  • программам для электроники (от прошивок до игр);
  • объектам смежных прав.

С 4 июля 1967 года и по сей день действует Всемирная организация интеллектуальной собственности. Она занимается охраной произведений, выдачей патентов, вопросами творчества. Существует также Всероссийская организация интеллектуальной собственности.

Виды интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность включает в себя несколько видов, в зависимости от объекта и правообладателя:

  • авторское право,
  • смежные права,
  • патентное право,
  • право на фирменную уникальность,
  • право на коммерческую тайну.

Авторское право

Авторское право регулирует использование и создание произведений искусства, научных трудов и литературы. Оно распространяется только на материальные предметы, то есть не включает вербальные конструкции: изречения, предположения, способы и тому подобное, и охраняет только произведения - уникальные продукты жизнедеятельности творца в каком-либо виде (текст, аудио…). Но это не только право авторства, но ещё и другие:

  • личные неимущественные:
    • право на имя (если вы знаменитость или имеете псевдоним. Например, Верка Сердючка);
    • право на защиту репутации;
    • право на обнародование;
  • имущественные:
    • право на использование произведения в любой форме и любым способом;
    • право на авторское вознаграждение.

Смежные права

Смежные права созданы для регулирования вопросов по, например, переводу текстов с иностранных языков, изготовлению фонограмм, каверам (перепевкам песен), то есть для произведений не совсем авторских, но всё же творческих и неповторимых.

Патентное право

Патентное право защищает права автора на изобретение, дизайнерское решение. Иными словами, на промышленную собственность. С недавних пор этот вид интеллектуальной собственности начал действовать и на достижения в области селекционирования (вывода новых сортов растений) и, соответственно, генной инженерии. Оформляется такое право путём выдачи патента - документа, где указывается название изобретения и имя автора, чтобы никто не смог украсть и скопировать достижение.

Права на фирменную уникальность

К фирменной уникальности относятся эмблемы, названия компании, логотипы, даже вывески магазина в вашем дворе. Права на индивидуальность организаций официально включают в себя:

  • право на товарный знак;
  • право на фирменное название;
  • право на наименование места происхождения товара. Это значит, что производитель указывает место изготовления продукта в его названии, так как его свойства связаны с природными условиями той местности или с другими территориальными особенностями (например, шампанское исторически делали во французской провинции Шампань, где растут особые сорта винограда. Отсюда и название).

Производителям платков важно зарегистрировать место происхождения товара: оренбургские пуховые платки делаются в этом городе по особой технологии и в своеобразном стиле

Право на секреты производства

Секретные технологии являются коммерческими тайнами. Такая таинственность позволяет производителю дополнительно подзаработать на интересе к его продукции (вспомните фильм «Чарли и шоколадная фабрика», где никто не мог понять, из чего сделан шоколад Вилли Вонки, потому что он хранил рецептуру как коммерческую тайну). Такие ноу-хау технологии можно купить/продать… или бесплатно выведать.

Как получить права на интеллектуальную собственность

Право человека на результат его труда признаётся законом априори. Но чтобы оградить объект от использования другими лицами, лучше официально оформить своё авторство и связанные с ним права.

Регистрация произведений (авторское право)

Если нужно зарегистрировать своё произведение, обращаются к нотариусу либо в одну из специальных юридических фирм. В любом случае необходимо представить идентифицируемый экземпляр. Важно, что он должен быть именно материальным, в цифровом виде у вас его попросту не примут. То есть, если вы регистрируете авторство на книгу, нужно представить напечатанный текст, на музыкальное произведение - ноты. Лучше принести ещё и оцифрованную копию на информационном носителе. Это позволит потом доказать, что вы создатель. Существуют отдельные требования для текстовых произведений: они должны быть напечатаны на листах формата А4 шрифтом не менее 12 pt с одной стороны страницы. А также в работе должен быть титульный лист с указанием полного имени автора, города проживания, названия произведения и года написания.

При регистрации необходимо согласовать условия с правообладателем (например, с издательством, если книга вышла в печать) и подписать договор. Договор у вас должен быть на руках в двух экземплярах. Он используется как доказательство авторства. Вы можете зарегистрировать своё произведение в специальном реестре с присвоением международного номера, однако по текущему законодательству это не является обязательным.

Регистрация - процедура платная, но доступная. Тарифы зависят от места оформления. К примеру, регистрация авторских прав на песню будет стоить около 500 рублей.

Заявление, квитанцию об оплате госпошлины и договор относите в отдел регистрации авторских прав выбранного учреждения.

Регистрация остальных форм интеллектуальной собственности

Если вы регистрируете объект права фирменной уникальности (товарный знак и др.), то надо чётко его изобразить и прикрепить к заявлению. Обращаться нужно в Роспатент (Бережковская набережная., 30, корпус 1, Москва, Россия, Г-59, ГСП-5, 123995), он регистрирует права лица на изобретения, производственные образцы и торговые марки. Все предметы фирменной уникальности, регистрируемые Роспатентом, записываются в Реестр объектов интеллектуальной собственности. База данных находится в открытом доступе.

Фотогалерея: образцы документов для оформления права интеллектуальной собственности

Заявление на регистрацию авторских прав пишется по типовой форме, которую выдадут при обращении Договор между автором и правообладателем называется договором авторского заказа За регистрацию прав интеллектуальной собственности взимается государственная пошлина Образец оформления заявления на права уникальности фирмы в Роспатент

Сроки действия исключительного права

Авторское право действует до момента передачи или до конца жизни автора. Ещё 70 лет после его смерти правами обладают его наследники. С коммерческими объектами ситуация иная. При неуплате ежегодных госпошлин на поддержание патента в действии он может быть прекращён до истечения «срока годности».

Таблица: сроки действия и продления исключительного права

Название объекта исключительного права Начальный срок действия Возможность продления
Патент на изобретение 20 лет с даты подачи заявки Не более чем на 5 лет, если изобретение - это лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, для использования которого нужно разрешение.
Патент на полезную модель 10 лет с даты подачи заявки -
Патент на промышленный образец (чаще всего это дизайн) 5 лет с даты подачи заявки На 5 лет по заявлению патентообладателя (плюс в том, что таких заявлений может быть много). Но не более, чем на 25 лет в сумме.
Произведение, созданное одним автором (без соавторов) В течение всей жизни автора и ещё 70 лет после смерти -
Произведение, созданное в соавторстве В течение всей жизни автора и соавторов и ещё 70 лет после смерти последнего соавтора -
Произведение, созданное анонимно или под псевдонимом 70 лет с даты первой печати -
Произведение, созданное автором, который участвовал в Великой Отечественной или работал в этот период - Дополнительно продлевается на 4 года
Произведение автора, который был репрессирован, а затем реабилитирован 70 лет с момента реабилитации -
Произведение, напечатанное после смерти автора 70 лет с даты первой печати -

Как можно использовать интеллектуальную собственность

Так сложилось, что сейчас хорошие идеи стоят миллионы. Например, многие кинокомпании платят неплохие деньги за обрисовку сюжета фильма. Если у вас богатая фантазия, то это шанс подзаработать.

Если вы являетесь автором интеллектуальной собственности, то для вас её использование не составит проблем. Владелец может делать с ней всё что угодно. Для простого обывателя это будет проблематично. Чтобы предоставить ему эту возможность (платно или бесплатно - здесь уж решайте сами), вы можете:

  • полностью передать (продать) права на интеллектуальную собственность. Это называется отчуждением исключительного права, потому что после передачи вы уже не сможете пользоваться и распоряжаться этим творением в качестве автора, но сам факт авторства сохранится;
  • заключить лицензионный договор. Тогда стороннее лицо сможет пользоваться интеллектуальной собственностью строго в объёме, описанном в договоре. Право распоряжения и владения остаётся за вами. Лицензия бывает:
    • исключительная. Тогда вы не сможете заключать другие подобные договоры;
    • неисключительная. Вы сможете оформить бесконечное множество лицензий и больше заработать.
  • отказаться от прав в пользу другого лица или государства.

Лицо, обладающее правом на интеллектуальную собственность, может разрешить другим пользоваться ей по лицензии

Отчуждение исключительного права

Стопроцентная продажа интеллектуальной собственности производится по письменной договорённости. Нужно обязательно указать сумму вознаграждения. В особых ситуациях такой договор должен пройти госрегистрацию (вам понадобится обратиться в Федеральную службу по интеллектуальной собственности и сообщить о внесённых изменениях):

  • когда одна из сторон заявила о необходимости регистрации;
  • если собственность должна быть обязательно зарегистрирована;
  • если так постановил суд;
  • если собственность досталась вам по наследству.

Обязательно зарегистрированными должны быть:

  • изобретения;
  • полезные модели;
  • промышленные образцы;
  • селекционные достижения;
  • товарные знаки;
  • знаки обслуживания;
  • наименования места происхождения товара.

Логотип Skype принадлежит одному собственнику, а авторские права на программу - другому

Программа Skype была разработана предпринимателями Никласом Зеннстремом Янусом Фриисом. Товарный знак принадлежал компании Skype Limited, которую вместе основали мужчины. После её продажи право собственности перешло к Microsoft, который получает коммерческую выгоду от использования логотипа. Но авторские права при этом не отчуждались. На бренд и авторство разные виды прав интеллектуальной собственности.

Отказ от исключительного права

Чтобы отказаться от исключительного права, подают заявление в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). По желанию можно отказаться только от части прав. К примеру, разрешить некоммерческое использование своих работ.

Оценка интеллектуальной собственности

Применять оценку интеллектуальной собственности можно широко в рыночной стратегии компании. С её помощью уменьшают налог на прибыль, увеличивают ценность предприятия.

Стоимость объекта интеллектуальной собственности имеет свой жизненный цикл

Особенности оценки:

  • стоимость объекта оценки изменяется во времени и определяется на конкретную дату (принцип изменения);
  • стоимость зависит от внешних факторов, определяющих условия их использования, например, обусловленных действием рыночной инфраструктуры, международного и национального законодательства, политикой государства в области интеллектуальной собственности, возможностью и степенью правовой защиты (принцип внешнего влияния);
  • стоимость определяется исходя из наиболее вероятного использования объекта, в результате которого расчётная величина будет максимальной (принцип наиболее эффективного использования).

При процедуре оценки учитывайте уникальность объектов и их текущее применение, затраты на производство и реализацию, степень разработки, возможность правовой защиты, получение вознаграждения за использование.

Как можно защитить собственность и какова ответственность за нарушение

Вот один очень известный пример: когда русско-французский художник Марк Шагал (его упорно не признавали на родине, поэтому он иммигрировал во Францию) в начале карьеры хотел продать пару своих картин, он принёс их на оценку. Там их у него безбожно отобрали. Художник в нашем с вами представлении, который знал о своих правах на интеллектуальную собственность, давно бы уже заявил о несправедливости, но Марк Шагал ничего не смог поделать.

Как говорится, нужно учиться на ошибках прошлого. Сегодня наиболее весомым доказательством вашего авторства будет являться «презумпция авторства» - самый ранний документ из имеющихся копий. Он будет оригиналом. Доказательством этой презумпции может быть договор с правообладателем, рукописи, регистрация произведения на ваше имя в международном реестре.

Видео: защита прав на интеллектуальную собственность (часть 1)

Лучшая защита - это нападение, поэтому она осуществляется путём направления претензии и требований в адрес нарушителя:

  • о признании права;
  • о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
  • о возмещении убытков;
  • об изъятии материального носителя - претензии направляются к его изготовителю, импортёру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
  • о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Если своё право и его несоблюдение удалось доказать, виновного привлекут к ответственности. Она может быть такой:

  • возмещение убытков или выплата компенсации за каждый случай нарушения права. Размер определяется судом:
    • от 10 000 до 5 000 000 рублей;
    • в двукратном размере стоимости экземпляра или права собственности;
  • если объекты контрафактные или на них указана ложная информация - административный штраф в размере от 1 500 до 2 000 с конфискацией контрафакта;
  • если стоимость экземпляров или права собственности превышает 50 000 рублей:
    • штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев;
    • обязательные работы на срок от 180 до 240 часов;
    • лишение свободы на срок до двух лет.
  • если нарушения совершены группой лиц, по предварительному сговору или в особо крупном размере - лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трёх лет либо без такового.

Видео: защита прав на интеллектуальную собственность (часть 2)

Итак, на продаже прав на интеллектуальную собственность можно хорошо заработать. Но многие лица не хотят платить за использование идеи или объекта, даже если они стоящие, и просто копируют их. В таком случае правообладатель может пожаловаться на нарушение авторских или других прав. Единственная проблема защиты интеллектуальной собственности заключается в том, что нужно сначала поймать нарушителя и доказать его вину. Но не стоит бояться отстаивать свои права: если вы действительно автор, закон на вашей стороне.

Компания "Гарант" провела очередной Всероссийский онлайн-семинар, который был посвящен налогообложению объектов интеллектуальной собственности (ОИС). Перед аудиторией выступил менеджер компании "Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед" (Deloitte), доцент кафедры административного права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Сергеев.

Первая часть онлайн-семинара была посвящена вопросам, связанным с налоговыми рисками, которые возникают в связи с использованием объектов интеллектуальной собственности. Алексей Сергеев рассказал, насколько серьезны данные риски, и разобрал некоторые способы их снижения, пользуясь последними разъяснениями Минфина России и ФНС России, а также конкретными примерами из судебной практики.

Гражданско-правовые основы

1 января 2008 года вступила в действие часть 4 Гражданского кодекса, которая регулирует гражданско-правовые вопросы, связанные с использованием объектов интеллектуальной собственности. Данные изменения косвенно связаны и с налоговыми аспектами.

В результате нововведений некоторые определения исчезли из Гражданского кодекса, но остались в Налоговом кодексе, например понятие авторского договора. Особое внимание хотелось бы обратить на то, что статьей 1226 права на объекты интеллектуальной собственности отнесены к имущественным правам. Соответственно, везде, где в Налоговом кодексе упоминаются имущественные права, следует подразумевать и объекты интеллектуальной собственности. Ниже мы более подробно рассмотрим отдельные положения части 4 Гражданского кодекса.

Остановимся на некоторых базовых понятиях Гражданского кодекса, имеющих отношение к интеллектуальной собственности.

Гражданским кодексом определены 16 видов объектов интеллектуальной собственности . Их можно сформировать в группы. К первой группе относят авторские (произведения науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ) и смежные (фонограммы, исполнения и т. д.) права; ко второй - патентные права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы); к третьей - средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг (товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, коммерческое обозначение); к четвертой - иные объекты интеллектуальной собственности (селекционные достижения, ноу-хау и т. д.). Очень важный гражданско-правовой момент связан со способом распоряжения правами на ОИС. Как показывает практика, любые налоговые проблемы в подавляющем большинстве случаев возникают именно тогда, когда налогоплательщик пытается распорядиться данными правами. С принятием части 4 закреплены типизированные формы распоряжения правами на интеллектуальную собственность, которые действуют в отношении всех ее объектов. Фактически это 2 основные формы: договор на отчуждение исключительного права и лицензионный договор.

Договор на отчуждение исключительного права предполагает полную передачу прав на интеллектуальную собственность. При этом передающая сторона полностью теряет какие-либо права на передаваемый объект. По лицензионному же договору мы передаем права на использование ОИС определенным образом, оставаясь при этом собственником данного объекта. Лицензия может быть как исключительной (правообладатель имеет право передавать права на ОИС иным лицам), так и неисключительной (т. е. правообладатель может заключать лицензионные договоры неограниченное количество раз и с другими лицами). Причем не нужно путать отношения в части договора на отчуждение исключительного права и лицензионного договора на передачу исключительной лицензии, так как в первом случае мы лишаемся права обладания ОИС, а во втором - остаемся владельцем таких прав.

Не забудем и очень важные формальные моменты. Договор на отчуждение исключительного права, лицензионный договор, сублицензионный договор, заключенные не в письменной форме, являются ничтожными. Такие договоры зачастую требуют государственной регистрации в соответствии с гражданским . Без нее они недействительны. В лицензионном договоре обязательно должна быть отражена форма использования передаваемого права. Так, например, относительно товарного знака форма использования может быть определена как проставление данного знака на упаковке или упоминание его в рекламе продукции и т. д.

Налоговые споры, связанные с правом на товарные знаки

Растет количество судебных разбирательств, где проверяющие предъявляют претензии к расходам на приобретение объектов интеллектуальной собственности. Причем наибольшее количество налоговых споров сегодня связано с правами на товарные знаки.

Прошли те времена, когда для налогового инспектора плата за использование товарного знака или плата за использование патента (роялти) была чем-то экзотическим. Сегодня ситуация прямо противоположная. У налоговиков сложилось достаточно устойчивое мнение, что, например, плата за товарный знак - это фактически способ перераспределения денежных потоков в рамках компаний одной группы. Именно поэтому тема налоговых споров, связанных с объектами интеллектуальной собственности, очень актуальна. А значит, нужно быть всегда готовым к дискуссии с проверяющими.

Ситуация с правами на товарные знаки усугубляется тем, что в данном случае договорами о передаче права интеллектуальной собственности предусмотрены, как правило, довольно значительные суммы. Исключение налоговиками по каким-то причинам этих сумм из состава налоговых расходов приводит к плачевным последствиям для налогоплательщика.

Обращаю ваше внимание, что договоры, связанные с передачей права на товарный знак (лицензионные или об отчуждении исключительного права), подлежат обязательной регистрации в Роспатенте. Если такая регистрация отсутствует, то налоговики посчитают расходы, связанные с приобретением права на товарный знак, документально не подтвержденными и не соответствующими критериям статьи 252 .

Относительно данной группы споров нужно сказать, что в 2008 году судебная практика в большинстве случаев складывалась в пользу налогоплательщика. Вывод судей: гражданско-правовые пороки сделки никак не сказываются на ее налоговых последствиях. Например, если договор не зарегистрирован в Роспатенте, но фактически права на товарный знак были переданы и платежи за него действительно перечислялись, то оспорить данные расходы нельзя. Такая позиция высказывалась и ВАС РФ , который неоднократно подчеркивал, что нарушение иных, не налоговых отраслей не должны влиять на налоговые последствия, за исключением случаев, которые прямо предусмотрены Налоговым кодексом. Однако, чтобы сэкономить свое время и сберечь усилия, регистрацию делать нужно, тем более что процедура эта не сложная. Тем организациям, в которых проверка уже началась, а регистрация договора отсутствует, можно посоветовать незамедлительно направить необходимые для регистрации документы в Роспатент с целью получить оттуда соответствующее уведомление о получении документов. Впоследствии ссылка на то обстоятельство, что шаги, направленные на госрегистрацию договора, налогоплательщиком уже предприняты, могут избавить от дополнительных претензий со стороны проверяющих.

В Гражданском кодексе закреплен принцип исчерпания прав на ОИС. Согласно ему после введения товара, маркированного товарным знаком, в гражданский оборот правообладателем или с его согласия дальнейшая реализация такого товара допускается без разрешения правообладателя и выплаты вознаграждения.

Именно с принципом исчерпания права на товарные знаки и связана отдельная категория налоговых споров. В качестве примера приведу очень показательное судебное дело, где налогоплательщиком использовалась модель разделения сбыта и производства продукции в разных юридических лицах, характерная сегодня для многих организаций .

Итак, иностранная компания - обладатель исключительных прав на товарные знаки по лицензионному договору передает российской компании - дистрибьютору определенные права на товарные знаки. Ставка по данному договору составляет от 4 до 10 процентов в зависимости от товарного знака. У российской компании - дистрибьютора своих производственных мощностей нет, поэтому права на товарные знаки она передает производителю по сублицензионным договорам. Ставка по сублицензионным договорам составляет уже 0,1 процента. Впоследствии 100 процентов произведенной продукции компания-производитель поставляет российской компании - дистрибьютору, который и распространяет ее неограниченному числу покупателей в России.

Что в первую очередь привлекает внимание проверяющих? Конечно, огромная разница в ставках по лицензионным и сублицензионным договорам. Проверяющие приходят к выводу, что лицензионные права дистрибьюторской компании просто не нужны, поскольку фактически права на товарные знаки использует производитель. При этом проверяющие ссылаются на принцип исчерпания прав на товарный знак, указывая, что в гражданский оборот товары, маркированные товарными знаками, вводит производитель на этапе продажи всей произведенной продукции дистрибьютору. Для дальнейшего распространения этих товаров права на товарные знаки дистрибьютору просто не нужны. Таким образом, дистрибьютор в части разницы ставок по лицензионным и сублицензионным договорам несет расходы по уплате роялти в пользу третьего лица (производителя). Кроме того, операции по сублицензированию из-за разницы в ставках являются заведомо убыточными. Исходя из этого, налоговый орган сделал вывод, что расходы на уплату роялти экономически не оправданы и направлены только на занижение базы по налогу на прибыль и НДС, что не соответствует положениям статьи 252 Налогового кодекса.

В данном судебном разбирательстве налогоплательщик проиграл дело в части налога на прибыль, понеся значительные финансовые потери. Налоговики представили все вышесказанное как схему, направленную на уклонение от налогообложения и получение необоснованной налоговой выгоды. Нужно отметить, что налогоплательщик смог отстоять свою позицию в части правомерности учета вычетов по НДС в ВАС РФ . Таким образом, риск по НДС теперь может быть оценен как незначительный, а риск по налогу на прибыль высок.

О.А. Москвитин,
служба Правового консалтинга ГАРАНТ,
заместитель руководителя отдела поддержки пользователей

Как правило, продавцы дисков с программным обеспечением не заключают отдельного письменного лицензионного (сублицензионного) договора со своими покупателями. Это влечет за собой налоговые риски для продавцов, о которых говорится в ряде писем Минфина России (от 21.02.2008 N 03-07-08/36, от 19.02.2008 N 03-07-11/68). Насколько обоснованна позиция финансового ведомства? Согласно статье 1286 передача права использования программы для ЭВМ осуществляется путем заключения лицензионного договора. В момент передачи диска заключения договора, а следовательно, и передачи прав не происходит. Более того, текст "оберточной" лицензии, как правило, связывает пользователя и создателя программы. Но торговец дисками очень часто создателем программы (первым правообладателем) не является. В связи с этим трудно говорить о заключении "оберточного" лицензионного (сублицензионного) договора между продавцом и пользователем. Продавец может выступать лишь представителем правообладателя (посредником). Поэтому полагаем, что для использования льготы, предусмотренной подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса, продавцу программ следует разработать сублицензионный договор и заключать его со своими покупателями. Сублицензионный договор должен предусматривать передачу пользователю не только права использования программы "по назначению" (ст. 1280 ГК РФ), но и каких-то других правомочий.

Очень часто у налогоплательщиков возникает вопрос, связанный с тем, нужны ли права на товарные знаки при импорте.

Да, нужны. Поскольку об этом прямо сказано в . Ввоз товаров на территорию Российской Федерации является способом использования прав на товарные знаки . Поэтому для того, чтобы ввезти на территорию России товары, маркированные товарным знаком, необходимо приобрести соответствующие права на товарные знаки. Данная позиция была поддержана и Конституционным Судом РФ в Определении от 22 апреля 2004 года N 171-О, где сказано, что запрещение такого способа использования товарного знака правообладателя, как ввоз маркированной таким знаком продукции на территорию России, направлено на соблюдение международных обязательств нашей страны в области охраны интеллектуальной собственности.

С одной стороны, это аргумент в пользу налогоплательщика. Предположим, что у компании есть лицензионный договор, по которому налоговики пытаются оспорить экономическую обоснованность платежей. Налогоплательщик может ссылаться на то, что он использует права на товарный знак при рекламе соответствующих товаров, поэтому платежи за его использование экономически обоснованы.

С другой стороны, мы видим, что многие налогоплательщики фактически рекламируют чужие товарные знаки (например, официальные дилеры). При этом никаких лицензионных договоров с правообладателем у них нет. Помимо того что здесь присутствуют гражданско-правовые риски, связанные с незаконным использованием чужого знака, нужно помнить еще и о налоговых рисках, поскольку имеет место безвозмездное использование налогоплательщиком имущественных прав на товарный знак. Как мы знаем, получение прав на безвозмездной основе является доходом и облагается налогом на прибыль . А согласно статье 146 еще и объектом обложения НДС.

Учет расходов при налогообложении прибыли

Поговорим о порядке учета расходов на приобретение (создание) объектов интеллектуальной собственности.

Если объект интеллектуальной собственности является НМА, то его стоимость погашается равномерно путем начисления амортизации в течение срока полезного использования . Исключение составляет подпункт 8 пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса. В том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникают, исходя из условий сделок (при методе начисления) , признаются расходы:

Казалось бы, довольно простые правила, тем не менее судебная практика свидетельствует об обратном. Так, например, налогоплательщику передается неисключительное право на использование программного обеспечения, но на длительный период. Налоговики настаивают на том, что в данном случае платежи, которые плательщик сделал за эту программу, должны учитываться равномерно в течение всего длительного срока использования программы. Налогоплательщик же говорит о том, что он приобретает неисключительное право на программное обеспечение и, соответственно, может списать эти расходы единовременно, руководствуясь статьями 264 и 272 . Судьи поддержали эту позицию, сделав вывод, что поскольку передавалось неисключительное право, то не имеет значения факт его использования в течение длительного периода .

В ряде случаев невозможно определить, какие права мы передаем: исключительные, неисключительные, образуют они НМА или не образуют. Так, например, налогоплательщик приобрел депозитарный бизнес, в том числе и некоторые ОИС: базы данных о клиентах, по определенным коммерческим процедурам и т. д. Все эти расходы были списаны налогоплательщиком единовременно. Налоговики сделали вывод, что фактически здесь приобретен НМА, поскольку права были исключительными. Арбитры же поддержали плательщика, посчитав недоказанным факт исключительности прав. По мнению судей, передаваемая информация была открытой, а значит, ее нельзя расценить как НМА .

Льгота по НДС при передаче прав на ОИС

Передача права на ОИС является объектом обложения НДС . В то же время с 1 января 2008 года по НДС применяется льгота в отношении передачи исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора .

По поводу применения этой льготы Минфин России в 2008 году выпустил массу разъяснений. В первую очередь позитивных для плательщика. Чиновники главного финансового ведомства разрешили не облагать передачу прав на эти ОИС по сублицензионным договорам и по договорам исключительной лицензии . Теперь о письмах, разъяснения в которых не выгодны для налогоплательщика. Минфин России делает вывод, что льгота не распространяется на те случаи, когда передача прав осуществляется на основании не лицензионного договора, а договора купли-продажи , то есть когда программы уже были введены в гражданский оборот и в дальнейшем речь идет только о продаже экземпляра программы.

Многие программы продаются на диске в соответствующей упаковке. Поэтому довольно часто возникает вопрос: нужно ли облагать НДС реализацию программ в товарной упаковке? Распространяется ли льгота на этот случай? И Минфин России, и московские налоговики единогласно заявляют, что нет . Поскольку речь идет о так называемой "коробочной" лицензии, условия которой изложены на самом диске (упаковке). В таком случае лицензионный договор начинает действовать с начала использования лицензионной программы, то есть с момента, когда вы согласились с лицензионным соглашением. По мнению чиновников, так как в момент покупки лицензионный договор еще не заключен, льгота применяться не может. Поспорить с такой позицией можно, так как в ни слова не сказано о том, что лицензионный договор должен быть заключен именно на момент передачи права.

Иногда договоры подчинены иностранному праву. В соответствии с иностранным законодательством договор может и не являться лицензионным. Есть ли здесь основания для льготы по статье 149 Налогового кодекса? По нашему мнению, есть. Ведь в Кодексе говорится о том, что термины, которые в нем используются, должны определяться из действующего российского законодательства. Поэтому если есть договор, подчиненный иностранному законодательству, но мы видим, что в соответствии с российским законодательством он обладает всеми признаками лицензионного договора, то льгота по статье 149 главного налогового документа должна применяться.

Авторский договор и ЕСН

В статье 236 Налогового кодекса прямо определено, что выплаты по авторскому договору являются объектом налогообложения по ЕСН. В то же время не относятся к объекту обложения ЕСН выплаты, производимые в рамках договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав).

Сразу хотелось бы отметить, что с принятием части 4 возникает проблема в трактовке статьи 236 Налогового кодекса. С одной стороны, объектом обложения ЕСН являются выплаты, которые производятся по авторскому договору. С другой стороны, если предмет договора - передача имущественных прав (к которым ГК РФ относит и имущественные авторские права), то выплаты не должны облагаться ЕСН. Возникает вопрос: облагаются ли данные выплаты ЕСН?

Рассмотрим один из возможных вариантов, когда вознаграждение выплачивается напрямую автору. Позиция Минфина России - эти выплаты надо облагать ЕСН. При этом логика такова: главой 24 под авторским договором понимается любой договор, связанный с обращением авторских прав, одной из сторон которого является автор, включая договоры, в которых от имени автора действует третье лицо . Подобная позиция представляется крайне спорной, поскольку непонятно, откуда Минфин России делает такой вывод, ведь глава 24 Налогового кодекса просто упоминает авторский договор, понятие которого с принятием части 4 Гражданского кодекса из законодательства исчезло.

Как видим, внеся изменения в гражданское законодательство, законодатель не внес их в главный налоговый документ. Отсюда и проблема. Судебной практики по этому поводу пока нет. Поэтому предугадать, чем закончится спор с проверяющими, если организация примет решение не облагать выплаты по авторским договорам ЕСН, достаточно сложно. Еще одна ситуация, которая с этим связана, касается того, что авторское право действует и в период жизни автора, и после его смерти (может переходить по наследству). Поэтому платежи могут предназначаться не только самому автору, но и его наследникам. Официальная позиция Минфина России такова: вознаграждение наследникам автора не является выплатой по авторскому договору в смысле главы 24 Налогового кодекса и не облагается ЕСН и пенсионными взносами .

Слушатели спрашивают…

По традиции вторая часть семинара была посвящена ответам на вопросы его участников. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные из них.

В рамках договора на создание и разработку программы для ЭВМ (ст. 1296 ГК РФ) заказчиком получено неисключительное право на использование данной программы. Каким образом следует обосновать и отразить у заказчика расходы на создание программы, в том числе оплату работ подрядчика? Указанный НМА остается на балансе у подрядчика как у правообладателя.

Дело в том, что если мы покупаем неисключительное право на использование программы, то у заказчика НМА не возникает. Ведь НМА - это всегда исключительное право. В самом вопросе указано, что программа остается на балансе у подрядчика, то есть именно он является ее правообладателем. Соответственно, заказчик может отразить расходы, связанные с приобретением программы, единовременно в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

Хочется отметить, что выбор для подобных правоотношений договора подряда не очень хорош с точки зрения НДС, так как в соответствии с по договору подряда права на программное обеспечение не передаются, а передаются они в рамках лицензионного договора. Конечно, можно попробовать применить льготу и поспорить с проверяющими, ссылаясь на то, что, если в рамках договора подряда фактически передается право на ОИС, речь идет о смешанном договоре. Однако риск достаточно велик, и судебного разбирательства избежать не удастся.

В данном случае нужно обратиться к части 4 , где прямо сказано, что права на товарный знак возникают только с момента его государственной регистрации. Поэтому если товарный знак нигде не зарегистрирован, то его вообще не существует как такового. Это нужно понимать абсолютно точно. Можно использовать какой-то логотип, можно проставлять его где угодно, на каких угодно товарах, можно его рекламировать. Но никакой правовой охраны данному товарному знаку на территории России предоставлено не будет. Любое лицо может использовать тот же самый логотип, и повлиять на эту ситуацию без соответствующей регистрации невозможно.

Об имеющихся налоговых рисках, связанных с безвозмездным использованием, говорить некорректно, поскольку нет, по сути, самого товарного знака. Что касается обоснованности расходов на рекламу незарегистрированного товарного знака, то вполне вероятно, что проблемы с налоговиками возникнут, если вы будете говорить о расходах на рекламу именно товарного знака. Здесь, скорее, нужно говорить о рекламе самого товара, а логотип, который на него наносится, считать средством индивидуализации этого товара. В таком случае расходы, скорее всего, будут признаны экономически обоснованными.

Может ли лицензионный договор, подписанный в 2008 году, но зарегистрированный в 2009 году, распространять свое действие на 2008 год и служить основанием для принятия к расходам сумм, уплаченных в 2008 году за право пользования товарным знаком в 2008 году?

Вопрос этот очень интересный, так как на практике зачастую между моментом подписания договора и моментом его регистрации проходит немало времени, а платежи по данному договору уже идут. В соответствии с Гражданским кодексом мы можем распространить этот договор на отношения, возникшие до момента его государственной регистрации. Чтобы снизить налоговые риски, можно рекомендовать в договор внести оговорку о том, что он распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента начала производства товаров, маркированных товарным знаком, или, например, с момента начала платежей. Если подобной оговорки в настоящее время нет, то ничто не мешает внести этот пункт сейчас, оформив соответствующее дополнительное соглашение, где будет соответствующим образом изменено условие о вступлении договора в силу.

Л.А. Котова,
заместитель начальника отдела Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России

Действительно, в соответствии с пунктом 1 статьи 236 Налогового кодекса объектом обложения ЕСН для налогоплательщиков-организаций являются в том числе вознаграждения по авторским договорам.
В главе 24 Налогового кодекса под авторским договором понимается любой договор, рассматриваемый в части 4 Гражданского кодекса и связанный с обращением авторских прав, при условии, что одной из сторон такого договора является автор.
Таким образом, по договорам, предусматривающим передачу автором права использования его произведения в установленных договором пределах, налоговая база по ЕСН определяется с учетом расходов, предусмотренных в статье 221 , и с сумм вознаграждений по таким договорам не уплачивается ЕСН в части, подлежащей зачислению в Фонд социального страхования Российской Федерации (п. 3 ст. 238 НК РФ).
В случае же выплаты, например, вознаграждения наследнику имущественных авторских прав, учитывая изложенное, получаемое им вознаграждение не является объектом обложения ЕСН на основании абзаца 3 пункта 1 статьи 236 Налогового кодекса.

Наверняка многие граждане, даже сами того не подозревая, в жизни сталкивались с вопросами охраны и использования интеллектуальной собственности. Например, устанавливая компьютерную игру, мы всегда ставим галочку, что согласны с условиями лицензионного соглашения, тем самым обязуясь не распространять копии этой игры как охраняемого произведения и соблюдать некоторые иные обязанности. На слуху у некоторых также термины «патент», «товарный знак» и т.д. Во всех этих случаях мы имеем дело с интеллектуальной собственностью. Общественные отношения, складывающиеся по поводу создания, охраны и использования таких объектов, регулируются интеллектуальным правом (более подробно об этом можно прочитать в ).

Понятие интеллектуальной собственности и ее признаки

В соответствии со статьей 1255 Гражданского кодекса РФ интеллектуальной собственностью признаются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым законом предоставлена охрана. Для того чтобы лучше уяснить, каким признакам должны отвечать объекты, признаваемые интеллектуальной собственностью, обратимся к науке гражданского права. Так, выделяются следующие характерные черты:

  1. Нематериальность;
  2. Связанность с имущественными отношениями;
  3. Объективная выраженность;
  4. Новизна;
  5. Искусственность создания.

Сюда же можно отнести единственный признак, указанный в ГК РФ – предоставление охраны законом.

Итак, разберемся с каждым признаком.

Нематериальность означает, что произведение, изобретение, иные объекты всегда существуют в идеальной, а не в материальной форме. Этим они отличаются от объектов права собственности, поскольку последние можно ощутить физически (например, прикоснуться к движимой или недвижимой вещи), что невозможно, если мы говорим об объектах интеллектуального права. Безусловно, мы можем ощутить книжный переплет или прикоснуться к телефону, являющемуся по содержанию изобретением, но это лишь форма, о ней мы более подробно скажем ниже.

Связанность с имущественными отношениями означает, что результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а равно и права на них могут выступать в гражданском обороте, например, в договорах купли-продажи, залога и т.д. В этом и выражается связь. Этот признак позволяет отграничивать объекты интеллектуальной собственности от нематериальных благ – здоровья, жизни, совести, т.к. последние в гражданском обороте не участвуют и, что вполне очевидно, с ними нельзя совершать сделок.

В качестве четвертого признака выступает новизна. Она означает, что созданный объект должен быть уникальным, ранее не известным другим лицам. Вместе с тем содержание принципа новизны для объектов авторского, патентного права и средств индивидуализации значительно различается, что связано с особенностями правового регулирования каждой из этих групп. Более подробно об этом можно узнать из статей, посвященных конкретно этим объектам, которые можно найти на нашем сайте.

Искусственность создания – это пятый признак интеллектуальной собственности. Суть его состоит в том, что объекты, на которые распространяется правовое регулирование частью четвертой ГК РФ, должны быть созданы в результате творческой деятельности человека. Из этого следует, что, объекты естественного происхождения (например, природные) априори не могут охраняться интеллектуальным правом.

Указанный в ГК РФ признак – предоставление правовой охраны – имеет самое важное значение, что связано со следующим. В международных конвенциях содержится открытый перечень объектов, однако Гражданский кодекс предусматривает исчерпывающий перечень, в котором закреплено шестнадцать объектов. Следовательно, только на них охрана и распространяется, остальные объекты, хотя в целом и отвечают упомянутым признакам (например, научные открытия), но к интеллектуальной собственности не относятся.

Сегодня существенной проблемой в интеллектуальном праве остается правовой статус доменных имен – символьных обозначений, указанных в адресной строке Интернет-сайтов. Хотя они и отвечают всем пяти названным признакам, но законодатель не стремится включить их в перечень и обеспечить охрану, поэтому в случае совпадения доменных имен и товарных знаков, спор решается в пользу владельцев последних (см., например, Определение Первореченского районного суда г. Владивостока от 21 июня 2011 года № 2- 2574/11)

Виды объектов интеллектуальной собственности

Теперь определим, что включается в перечень объектов в соответствии с действующим гражданским законодательством. Видный отечественный цивилист и специалист в области интеллектуального права, А.П. Сергеев, предложил разделять все объекты на две группы – объекты авторских и смежных прав , объекты права промышленной собственности . Рассмотрим место каждого объекта:

К первой группе по этой классификации относятся:

  1. Объекты авторских прав:
    а) Произведения науки, литературы и искусства;
    б) Программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ), которые законодатель приравнял по правовому статусу к произведениям, хотя и с некоторыми особенностями.
  2. Объекты смежных прав:
    а) Исполнения;
    б) Фонограммы;
    в) Базы данных;
    г) Сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания;
    д) Произведения, которые обнародованы после перехода в общественное достояние.

В свою очередь к объектам промышленной собственности относятся:

  1. Объекты патентного права:
    а) Изобретения;
    б) Полезные модели;
    в) Промышленные образцы
  2. Средства индивидуализации:
    а) Фирменные наименования;
    б) Коммерческие обозначения;
    в) Товарные знаки;
    г) Наименования мест происхождения товаров.
  3. Нетрадиционные объекты:
    а) Селекционные достижения;
    б) Топологии интегральных микросхем;
    в) Секреты производства (ноу-хау).

Между объектами первой и второй группы существуют значительные отличия. Так, авторские права на интеллектуальную собственность не требуют регистрации, возникают у автора в силу факта создания объекта. Кроме того, сами произведения напрямую не связаны с предпринимательской деятельностью и производством, относятся по большому счету к культурной сфере.

По-другому обстоит дело с объектами второй группы. Средства индивидуализации широко применяются в предпринимательстве, индивидуализируя коммерческие организации, предприятия, товары. Значение объектов патентного права и нетрадиционных объектов в том, что они служат инструментами оптимизации, развития производства. Исключительные права на почти все эти объекты подлежат регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности РФ (Роспатенте) или в ряде случаев другими органами (например, регистрацией селекционных достижений занимается Министерство сельского хозяйства РФ).